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中外MP3专利第一仗的台前幕后,合作开发完成的技术秘密成果的权益归属
专利代理 发布时间:2023-06-15 00:48:47 浏览: 次
今天,乐知网小编 给大家分享 中外MP3专利第一仗的台前幕后,合作开发完成的技术秘密成果的权益归属
中外MP3专利第一仗的台前幕后
推荐阅读: 中外MP3专利第一仗的台前幕后 众多大型公司和专利收费机构,对中国电子企业专利权的扎堆“寻衅”,让我们嗅到了知识产权大战令人窒息的焦糊味道,DVD之痛还未散去,MP3警报再次拉响—— 这应该算是中国MP3生产企业面临专利纠纷的前奏:不久前,美国MP3芯片制造公司SigmaTel将枪口对准了中国的同行——珠海炬力集成电路设计有限公司?下称“珠海炬力”?,指控后者侵犯了其数项专利。
这起备受关注的案子的最新进展是,已经准备应诉的炬力迟迟未收到任何美国法院的正式函件,可是这场“喊声先到”的官司却已产生了它的商业效应,目前已经有海外客户表示将不再采购炬力的芯片,转而投向“传说中”的原告——美国公司Sigmatel门下。
醉翁之意在于市场 “这家美国公司的做法很让人产生怀疑,既然要告我们,为何却又拖延时间?他们就是想通过这种方式阻断我们的出口,让我们的客户投奔他们的门下。
”3月9日,炬力公司新闻发言人薛巍在电话中对中国 记者大倒苦水,他说,炬力公司主动通过法律途径向国内司法部门查证,结果是没有收到任何与该诉讼案有关的美国法院正式函件。
即使这样,目前珠海炬力仍与国际知名律师事务所洽谈,要聘请最强的国内外律师团队准备进行应诉,并对最终胜诉充满信心。
此前,美国SigmaTel公司宣布,已在德州奥斯汀的美国联邦法院向珠海炬力集成电路设计有限公司提起诉讼,指控后者侵犯了其有关便携式MP3播放器系统级芯片控制器的数项专利。
SigmaTel请求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的产品出口到美国。
另外,SigmaTel还向珠海炬力提出了经济赔偿,并请求法庭禁止珠海炬力在美国设计、制造和销售侵权芯片。
“得知SigmaTel的起诉是在今年1月拉斯维加斯举办的美国消费电子展上,展会从1月5号进行到9号,而他们正好选择在5号起诉我们,把我们打了个措手不及,许多原本属于我们的贸易伙伴开始起了疑心,不敢和我们交易,正中了他们的下怀。
” 薛巍向记者回顾说,从展会回来以后,炬力一直在为这场随时可能开打的官司作准备,但是这么久过去了,美国公司的诉状仍旧未到,他们也觉得很奇怪。
“诉状要送达肯定是能送达到的,就看对方在葫芦里卖的是什么药了。
”代理过华为思科案的美国威尔逊律师事务所律师张振伦对本案进展状况后推测说,“就算不送达,炬力的客户有可能也不敢再买他们的产品,最后对方也达到了同样的效果,而且还避免了一场官司;当然还可能有另外一层意思,就是SigmaTel在等待炬力公司去和他们谈判,将有关专利进行授权转让。
诉讼是SigmaTel钳制对手的一种手段而已,打官司决不是他们的目的。
” 一则耐人寻味的消息在2005年2月1日传来,总部设在圣地亚哥的美国MP3播放器制造商Sonic Impact宣布与SigmaTel达成和解,不仅愿意为之前采用珠海炬力芯片制造的MP3播放器付出罚款,还保证在今后两年内只使用SigmaTel芯片,同时支付一切相关专利费用。
据一位资深业内人士分析,在市场竞争中,某些公司发现竞争对手快速占领市场,而自身节节败退时会通过实施一些蓄意的商业干扰行为——比如以知识产权侵权为借口,意在使客户无法进行正确的商业判断,并干扰、恐吓一些不明真相、对国际间专利诉讼缺少认知的客户,干扰竞争对手的正常商业运作,从而获得竞争对手的市场份额。
这时,专利侵权只是一个冠冕堂皇的借口而已。
谈判还是上庭?是个问题 珠海炬力有关负责人在接受本报记者采访时,坚持称珠海炬力设计制造的芯片是经过合法专利授权的,不存在任何侵权行为,认为SigmaTel所提起的诉讼经不起法庭审判,只是虚张声势,没有接到诉状更是显示其底气不足。
张振伦律师则表示,SigmaTel无理取闹的可能性不大,因为他们在美国寻找代理这个案件的律师事务所时,稍微有影响一点的律师事务所都会对事实本身进行验证,“他们不会打完全没有胜算的官司”。
张振伦律师认为,如果自己是珠海炬力公司的负责人,这个时候会选择主动去找SigmaTel谈判,因为被动地等待只会让自己损失更多的客户资源。
“但谈判之前一定要做好充分的准备,知己知彼,如果不存在侵权嫌疑就要设法说服对方,如果的确有问题,就设法以最小的代价获得对方授权。
但一定要留心,谈判过程中不能留下把柄让对方拿去作为庭审证据。
” 珠海炬力方面则向记者表示,目前还没有谈判的打算,但也一定不会被动等待对方的“传票”。
“不管是谈和解还是上法庭,都要设法证明自己的产品没有侵犯别人的专利或设法证明对方的专利无效”张振伦律师告诉记者,“专利侵权与否不是白纸黑字的事情,越是复杂的技术涉及的专利就越多。
美国公司在申请专利的时候有可能出现专利保护范围过宽的情况,打官司的时候应该抓住所有的细节。
”他还指出,专利纠纷闹上法庭很难有绝对的胜负之分,往往以和解收场,怎样把损失减少到最小,是企业应该思考的问题。
遭遇威胁是因为实力所在 “尽管国内的芯片制造企业有多家,但SigmaTel与我们宣战是因为我们在竞争中对他们造成了威胁,是‘看得起’我们。
”薛巍这样看待这场纠纷。
薛巍介绍说,珠海炬力在SOC整体架构设计、数模混合设计、高低压混合设计、低噪音/低功耗性能设计等方面已具有国际先进水平,并且在核心处理器、接口电路、转换电路、嵌入式软体等多方面拥有自己的知识产权,在多媒体音视频领域等国际标准制式方面有多项算法应用研究成果。
珠海炬力的MP3解码芯片,目前拥有的客户超过百家,他们大多为国内厂家及国外知名公司的国内设计生产厂,甚至还有部分国外客户。
合作开发完成的技术秘密成果的权益归属
有很多专利项目不是一个单位或者个人就能开发成功的,如果是合作开发的,专利权怎么归属是必须要解决的。
那么为了让大家能够详细了解合作开发的专利权的相关法律问题,下面将由小编为大家详细介绍相关内容,希望对大家有所帮助。
(1)两个以上的人如果合作完成一个发明,专利权的归属由合作开发合同约定。
合同有约定的按照其约定;合同没有约定的双方应当共同申请专利,获得专利权以后属于合作人共有专利权。
合作人可以通过协商一致的方式来行使专利权。
如果协商不能达到一致,任何一个专利权人都可以许可他人进行使用,当然这种许可只能是普通许可,不能是排它性许可或独占性许可,而许可以后获得的报酬应该在各专利权人之间合理分配。
除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。
(2)如果合作开发者中一个要申请专利权,另一个人坚决反对,这个时候不能申请专利,只能采取对技术秘密的方式来进行保护。
(3)如果合作开发人中的一个主张申请专利,而另一个放弃专利申请权,此时主张申请专利的一方可以单独提出申请。
当主张申请专利的一方单独提出申请以后获得专利权的,另一方有权免费实施该项专利,而不构成侵权。
《专利法》第八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造,除另有协议的以外,申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人;申请被批准后,申请的单位或者个人为专利权人。
1、申请专利的权利由合作开发的当事人共同享有。
2、当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有优先受偿权。
3、合作开发当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。
4、合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者其他各方共同申请。
申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。
当事人对委托开发或者合作开发的技术秘密成果的权益归属没有约定的,当事人均有使用和转让的权利,使用和转让的规则: 1、当事要均有权不经过对方同意而自己使用,或者以普通许可的方式许可他人使用技术秘密,并独占由此所获利益。
2、未经对方当事人同意或者追认的,当事人一方擅自将技术秘密成果的转让权让与他人,或者以独占或排他使用许可的方式许可他人使用技术秘密,属于无权处分订立的合同。
试论商业秘密保护中的竞业禁止
内容摘要:竞业禁止作为保护商业秘密的一种行之有效的办法,被越来越多的企事业单位广泛应用。
然而,我国立法至今没有确立合理的竞业禁止规则,显然不利于竞业禁止的规范。
本文在对国外竞业禁止制度进行分析的基础上,从其理论基础和法律依据入手,试图对我国商业秘密保护中合理的竞业禁止在法律上作一初步探讨。
关 键 词:商业秘密;竞业禁止;合理化 我国《反不正当竞争法》第10条规定:“商业秘密是不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
”商业秘密作为一种无形财产,从根本上说,与人才流动之间并没有必然联系,然而当人才带着某种商业秘密从一个单位流动到另一个单位,当一些企业借人才流动之名,挖走其他单位知悉商业秘密的人为本企业服务时,人才流动和商业秘密保护的双重纠纷就纷至沓来了。
难怪有学者会说:“无论在中国还是在外国,目前商业秘密纠纷都主要表现为雇员带走雇主(单位)的商业秘密,然后与后者开展不正当竞争。
”[1] 一般而言,人才流动所导致商业秘密丧失大致有以下几种情况:一是科技人员“跳槽”带走原单位科技成果或技术信息为另一单位服务,使原单位经济利益遭受损失;二是科技人员或经营管理人员“跳槽”后另起炉灶,从事与原单位业务相同的经营或服务;三是员工利用工作期间掌握的商业秘密从事第二职业,从而严重削弱原单位在市场竞争中的优势;四是员工因离退休等原因脱离工作岗位后,利用在原单位工作时知悉的商业秘密重新选择职业,使原单位丧失竞争优势。
人才自由流动的目的在于充分发挥人的潜能,用其聪明才智为社会和企业创造更多的财富,实现社会人力资源的优化配置。
但是,如果人员的流动造成企业大量商业秘密泄露或被他人利用,给国家、社会和企业造成大量的经济损失,那么这种人员流动就有必要被适当限制。
目前,竞业禁止则是比较有效的在人才流动中保护商业秘密的措施之一。
本文仅从保护商业秘密的角度入手,试图对竞业禁止问题作一初步探讨。
一、国外关于商业秘密保护中竞业禁止的探讨竞业禁止,又称“竞业避止”或“不竞争条款”,是指民事法律关系中的当事人,根据合同或法律规定,一方享有权利而另一方负有义务,权权人可以要求义务人在一定期限内不得从事与自己的营业相同、类似或相关的竞业,即有权限制义务人进行针对自己的竞争行为。
在西方国家,人才流动市场已经相当完善。
一方面,用人企业可以在人才市场或在英特网上直接聘请自己所需要的人才;另一方面,人才在自由流动的同时严格遵守“竞业禁止”规则。
正是由于竞业禁止被普遍接受,在国外企业人员频繁流动的情况下才使得企业的商业秘密基本上毫发不损。
(一)竞业禁止制度的历史沿革竞业禁止作为一种法律制度,最早规定于民法的代理制度中,旨在用法律防止代理人对被代理人利益的损害。
例如,德国《联邦最高法院民事判决汇编》(第四十二卷第59、69页)通过判例规定:商业代理人在代理契约的有效期内,不得代表其委托人的竞争对手进行活动。
[2]由于代理制度的适用范围不断扩展,到了近代,竞业禁止已扩及公司法中的董事、经理、高级管理人员及商业辅助人制度中,目的在于保护公司和全体股东的利益,限制公司的董事、经理等高级管理人员利用职位之便泄露公司的技术信息和经营信息,为自己或他人谋取利益,影响公司业务。
时至今日,随着社会的发展,竞业禁止的适用范围更加广泛,公司里可能触及商业秘密的人,包括高级研究开发人员、技术人员、经营管理人员、关键岗位的技术工人、市场计划和销售人员、财会人员、秘书甚至是保安人员都会受此限制。
这种竞业禁止具有两方面特征:一是其效力来源于合同的约定,无约定则无此义务;二是它的约束力延续到雇员离职之后,是防止雇员离职后泄露企业商业秘密的有效方式。
(二)国外竞业禁止制度的基本内容在国外,竞业禁止制度一方面由立法直接规定而形成,例如《瑞士劳动合同法》第34条a款规定:“雇员必须忠实地维护雇主的正当利益;雇员接受与雇主竞争的第三人的报酬而为其服务,在服务期间使用原企业获得的商业秘密或泄露之,都属于禁止之利。
”《意大利民法典》第2105条规定:“提供劳动者不得为自己或第三人的利益从事与企业主竞争,亦不得泄露涉及企业管理或生产方法的信息,不得以使企业蒙受损害的方式允许第三人利用上述信息。
”在各国公司法中,对董事、监事、经理也有类似的竞业禁止的规定。
除法律规定的竞业禁止以外,雇主与雇员之间通过合同形式确定竞业禁止条款的情况也是竞业禁止义务产生的源由之一。
然而,无论是法律规定还是当事人约定的竞业禁止,其内容往往包括:[3]1。在职期间不得在竞争企业兼职甚至任职。
2。在职期间不得自行组织公司与雇主竞争。
3。离职之前不得抢夺雇主的客户。
有时雇员有为了自行创业或为进入竞争企业准备见面礼,在离职之前劝说、诱使客户与之一起断绝与雇主的关系,如果与雇主订有本条款,雇员的行为就是违约。
4。不得引诱其他雇员离职。
企业一些高级人才对其下属或同事的业务水平、工作能力、业务联系十分了解,因此其离职前后可能劝诱他们与其一同离开企业,为其服务或为新雇主服务。
5。离职后的特定时间和特定领域、区域内,离职者不得开展与雇主竞争的业务或受雇于竞争公司。
这里必要的时间和地域约定非常重要,如果对离职者不能从事的领域规定过宽,或时间过长,或地域限制太大,则会被认为是不合法。
此外,在订立竞业禁止条款时,还应注意给予竞业禁止义务承担者必要的补偿。
即如果竞业禁止义务对离职者再就业甚至生活水平造成妨碍和损害,雇主必须给予合理的物质补偿。
二、商业秘密保护中竞业禁止的理论基础与法律依据(一)竞业禁止的理论基础第一,从经济学角度分析。
经济学家在考察企业内部结构运作效率时,通常要考虑企业科技人员和经营管理人员的“代理成本”因素。
[4]企业的经营管理者、科技人员、财会人员、市场计划和销售人员等,尤其是高级经营管理人员,他们以企业管理与财富创造者的角色和非企业所有者的身份出现。
在这种情况下,一方面,当企业雇员对工作尽了努力,他可能承担全部成本而仅获取一小部分利润;另一方面,当雇员利用原企业商业秘密在其他企业赚取到额外收益时,他可能得到全部好处而只需承担一小部分成本。
其结果是,员工的工作积极性不高,却热衷于追求额外收益,于是企业的价值也就小于员工是企业所有者时的价值。
这两者之间的差异即被称为“代理成本”。
因此,为了提高企业内部运作效率,降低代理成本,避免企业经营管理和科研开发人员对企业的潜在损害,作出竞业禁止的规定是必要的。
第二,从法律角度分析。
首先,竞业禁止派生于诚实信用原则,是维护市场经济秩序的必需。
诚信原则要求一切市场参加者在市场活动中讲究信用、格守诺言、诚实不欺,在不损害他人利益和社会公共利益的前提下追求自己的利益。
这正是竞业禁止的理论内涵。
另外,竞业,即在同一行业竞争。
如果竞争依诚信原则而为,则不需要禁止;如果竞争者是利用了人们的信赖,利用人们基于信赖而赋予他的特定权利,为损人利己的行为,破坏法律营造的社会经济秩序,这种行为当然要予以制止,甚至给予法律制裁。
而诚实信用原则的两大法律功能是明确权利义务和对行使权利的限制,这也正是竞业禁止义务的精髓。
由此可见,竞业禁止是诚实信用原则在法律中适用的具体途径之一,是对诚实信用原则的具体适用所作的例证。
其次,竞业禁止基于劳动者(雇员)的忠实义务而产生。
劳动者(雇员)应当忠诚于用人单位(雇主)是每个劳动者应当履行的义务。
劳动者(雇员)的忠实义务的内容有三方面:(1)服从义务,即受雇人在劳动中应服从雇主的指挥监督;(2)保密义务,即受雇人不得泄露雇主的经营秘密;(3)增进义务,即受雇人在劳动过程中应以谨慎注意义务对待劳动。
[5]所以,基于雇员对雇主的忠实义务,雇员不应从事竞业活动,以免损害雇主的利益。
(二)竞业禁止的相关法律依据竞业禁止的适用不仅是保护企业商业秘密的需要,也是社会主义市场经济健康有序发展的有力保障。
当今世界主要发达国家,或通过签订竞业禁止合同,或通过立法和司法裁判等手段,保护雇主的商业秘密和正当竞争,约束雇员不得从事不利于雇主的竞争业务。
我国目前也已开始通过立法或司法手段维护市场竞争秩序,保护企业商业秘密不被泄露。
第一,我国《公司法》和《刑法》对董事、经理等经营管理人员规定了竞业禁止措施。
例如《公司法》第61条规定,董事、经理不得自营或从事损害公司利益的活动,从事上述营业或活动的,所得收入归公司所有。
而新《刑法》第165条规定国有公司企业的董事、经理违反竞业禁止义务所应承担的刑事责任,将其认定为“妨害公司、企业管理秩序罪”。
第二,我国《反不正当竞争法》第10条规定经营者“不得违反约定或违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或允许他人使用其所掌握的商业秘密。
”第三,《劳动法》规定了可以在合同中约定有关保守用人单位商业秘密的事项。
第四,我国不少行政法规和规章中包含有竞业禁止的规定。
国家科委公布的《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》是我国第一部确认和授权企业可以同其员工签订竞业禁止协议的部门规章。
该《意见》规定:“单位可以在劳动聘任合同、知识产权权利归属协议或技术保密协议中,与对本单位技术权益和经济利益有重要影响的有关行政管理人员、科技人员和其他相关人员协商、约定竞业限制内不得在生产同类产品或经营同类业务且具有竞争关系或其他利害关系的其他单位任职,或自己生产、经营与原单位有竞争关系的同类产品或业务。
”此外,国家建材局《关于国家重点科技攻关项目成果知识产权保护的通知》中规定,承担攻关项目的主要研究人员在离职一年内,不得从事与攻关内容相关的技术工作。
虽然我国现有法律、法规对于商业秘密保护中的竞业禁止规定已不在少数,但我们可以发现,迄今为止尚没有一部全国人大及其常委会颁布的法律明文规定竞业禁止的一般规则。
既使法律法规中有竞业禁止的某方面规定,这些规定也是显得十分零散,缺乏对竞业禁止适用的合理限制。
这显然不利于保障竞业禁止的实施和规范竞业禁止合同的签订。
更严重的是,如果竞业禁止适用不当,不仅侵犯了劳动者的劳动就业权和自由择业权,违反宪法原则和劳动法制,而且还可能限制贸易的自由度和竞争的平等性,违背市场经济自由竞争法规并导致垄断,那么这种竞业禁止也就有背保护商业秘密的立法初衷,并构成对社会正常经济秩序的破坏。
因此,有必要在立法上对商业秘密保护中竞业禁止规则作出某些限制性规定,并依据民事法律行为理论和公平原则对有关竞业禁止条款的合法有效性作出合理认定。
三、建立商业秘密保护中合理竞业禁止的法律对策建立商业秘密保护中合理竞业禁止制度,在世界上迄今还是一个难题。
即使在那些竞业禁止合同条款常见的工业发达国家中,至今对于竞业禁止的合理性、竞业禁止合同约定的有效性还是众说纷纭,莫衷一是。
就是这样一个扑朔迷离、见仁见智的竞业禁止问题,现在已经进入我国的经济生活,渗入我国的劳动关系,闯入我国的法律领域,成为我国社会主义法制建设中从理论到实践的一个重要课题。
(一)建立合理竞业禁止必须明确的几个问题首先,应允许在保护商业秘密前提下合理的竞业禁止。
有学者认为,竞业禁止侵害劳动者的劳动权,违反公序良俗,应为无效。
[6]但是笔者认为,竞业禁止的效力不仅涉及到劳动权,而且还涉及到社会经济秩序问题。
在我国经济生活中,一方面,人才流动日益普遍,一些雇员频频跳槽,部分跳槽者将原单位的商业秘密作为自己重新择业的“陪嫁”、“见面礼”。
另一方面企业经营自主权进一步扩大,对利润地追逐使得一些单位沉溺于“买技术不如偷资料,偷资料不如挖人才,人才到手样样有”。
这无疑加剧了企业商业秘密的流失,尤其是国有高科技企业由于分配机制的约束,商业秘密外流现象更是严重,造成了国有资产的大量流失,从而破坏了我国社会主义市场经济的公平竞争秩序,扰乱了社会经济生活。
所以,合理的竞业禁止对于我国现阶段企业商业秘密保护和竞争秩序的维护具有积极意义。
其次,应以《商业秘密保护法》为基础建立合理竞业禁止的法律体系。
目前我国正在起草商业秘密保护法,将其作为我国将来保护商业秘密的基本法律。
由于合理的竞业禁止是防止商业秘密流失的有力措施之一,因此,有必要在未来出台的《商业秘密保护法》中明确规定竞业禁止制度,并且对竞业禁止的适用作出合理的限制,以抑制其负面影响的发生。
当然,以《商业秘密保护法》为基础建立合理的竞业禁止制度并不是要排除《公司法》、《反不正当竞争法》、《劳动法》等部门法中有关竞业禁止规定的适用。
在《商业秘密保护法》中主要采用授权性规范形式,授权企业可以与其职工签订竞业禁止协议;在《公司法》等诸法律中对董事、经理等人员的竞业禁止采用强制性规范方式,使其竞业禁止义务为法定义务,从而形成一个完整的旨在保护商业秘密的竞业禁止的法律体系。
(二)合理竞业禁止法律体系的构建什么是合理的竞业禁止,从世界各国的司法实践来看,尚没有一个统一的标准。
例如在美国,也许一个州一份竞业禁止合同符合该州法律规定而合法有效,而在另外一州因竞业禁止限制条件标准不一就可能被视为不合法或无效。
就这种情况,笔者认为,只有依据本国商业秘密保护的发展状况和趋势,在劳资双方利益衡平、平等互利的条件下,由当事人自愿约定或由法律直接规定,才能有效地构建合理竞业禁止的法律框架。
商业秘密保护中竞业禁止的合理性主要体现在以下几个方面: 1。目标的合理性。
竞业禁止的目标是为了有效保护知识产权,保守商业秘密,而不是想通过竞业禁止来限制自由贸易,破坏公平竞争。
保护商业秘密前提下的合理竞业禁止,应符合诚实信用、自愿公平、等价有偿的基本原则,不得与员工依法享有的平等就业权利和自由择业权利相冲突。
2。对象的合理性。
首先,实行竞业禁止措施的单位必须存在着重要的商业秘密,任何与保护商业秘密无关的竞业禁止措施无效。
在合理竞业禁止中的商业秘密包括技术秘密和经营秘密,如单位专利、营销计划、独特工艺、人事机密、客户名单、特有配方、价格策略等。
而作为一般性技术和知识经验或员工任职时无法接触到的商业秘密则不得将其列入竞业禁止的限制范围。
其次,实行竞业禁止的人员的范围应尽量缩小,对于不直接接触企业商业秘密的一般工人和一般经营管理人员不宜采用。
竞业禁止的对象主要指下列人员:(1)处于领导、决策岗位的经营管理人员。
(2)高级研究开发人员和处于关键岗位的技术人员、技术工人。
(3)市场计划和销售人员、财会人员。
(4)秘书人员。
上述对象适用于曾经身处企业关键岗位或领导、决策岗位的离休、退休和退职人员。
3。范围的合理性。
竞业禁止的范围应当在雇员于原单位任职时接触或可能接触的商业秘密范围之内,一般应限定在不得开展与原雇主相同的业务或受雇于竞争单位,这是国际上比较普遍的作法。
众所周知,许多雇员往往是一专多能,他在原雇主处可能只是利用其在某一专业领域的某一专长工作。
那么,竞业禁止协议中限制雇员以其他专长自营或去他处工作,显然是有利用经济上强势,胁迫雇员之嫌。
这种对雇员就业根本上的限制,已不是一般意义上的具有一定合理性的竞业禁止,而是从根本上侵害了劳动者的劳动权,违背了合理性原则。
4。方式的合理性。
目前实践中竞业禁止的方式主要有三种:合同约定、规章规定和依法执行竞业禁止。
合同约定竞业禁止,通常是在单位与职工签订的劳动合同、聘用合同或保护商业秘密合同中明确约定竞业禁止,此类合同的签订可以在劳动关系建立时,也可以在劳动关系结束时。
规章约定竞业禁止,通常是在单位制定的内部规章中明确规定竞业禁止,这实质上是组织性防范措施,其效力限于任职期间。
依法执行竞业禁止,即在有关法律、法规规定范围内,单位对特定职员作出竞业禁止。
无论何种方式的竞业禁止都应当置于合理的限制之下,即应在平等互利的条件下,经过一定的民主程序,得到员工的明示或默示同意或由法律、法规直接规定,达成合理的竞业禁止。
5。期限的合理性。
在竞业禁止的期限上,立法应予以限制。
国际通行的惯例认为不应当超过离职后3至5年。
《瑞士劳动合同法》规定最长不得超过职工退职后3年;《德国商法典》规定最长不得超过2年;《意大利民法典》对高级职员规定为5年,一般职员为3年;日本和英国则视各案具体情况而定。
[7]笔者认为,我国立法宜采用不超过3年为限。
这比较符合我国实际情况,而且国家科委公布的《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》也认为竞业限制的期限以不超过3年为好。
6。合理的补偿。
受到竞业禁止的员工往往是企业技术骨干或高级管理人员,其再就业的定向性很强,在其专业知识范围内,容易发挥其潜能和特长。
履行竞业禁止义务往往限制其实际收入和机会收入,因此企业应补偿员工以择业、就业及劳动报酬为代价的损失。
只有在原企业给予受限制的员工足够的经济补偿,使他们的经济收入与不受限制的情况下基本持平或更多的情况下,竞业禁止才是公平、等价、合理的。
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